0 CÓDIGO DO
CONSUMIDOR E O EXERCÍCIO DA MEDICINA
Genival Veloso de
França
Se aplicado nos limites da justeza e do equilíbrio, o Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990)
será a maior contribuição jurídica dos últimos 50 anos em nosso país,
principalmente no que esse diploma traz sobre a assistência médica, com
destaque na relação entre o profissional o consumidor desta área. Primeiro,
pelo cuidado de não tratar a saúde como uma atividade estritamente comercial.
Depois, pela importância que o Código representa como instrumento de moderação
e disciplina nas relações de consumo entre o prestador de serviço e o usuário.
E, ainda, por revelar-se como uma garantia e um complemento de ordem
constitucional ("0 Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor" - Art. 5°, XXXII, da Constituição Federal), diante da
vulnerabilidade da população no mercado de consumo.
Na linguagem deste Código, o paciente é o consumidor para quem se presta um
serviço; o médico, o fornecedor que desenvolve atividades de prestação de
serviços; e o ato médico, uma atividade mediante remuneração a pessoas físicas
ou jurídicas sem vínculo empregatício.
Dizer que este Código do Consumidor é uma intervenção indevida do poder público
nas relações de consumo, notadamente no que se refere às ações de saúde, e
um equívoco, porque o dever do Estado na garantia dos direitos sociais implica
necessariamente na rotura com a política social restritiva, em busca da
universalização da cidadania. Se o Estado fica apenas exercendo a simples função
bancária de compra de serviços, dificilmente teremos o controle da estrura de
proteção dos bens públicos. 0 entendimento atual é que a saúde é uma função
pública, de caráter social, que se exerce para garantir o direito universal e
eqüitativo de acesso aos serviços em seus diversos níveis. E mais: é preciso
rever o conceito de cidadania. Ele não pode ser entendido apenas no seu aspeto
jurídico-civil, senão, ainda, nas garantias sociais, corolário de uma efetiva
prática democrática. E o setor saúde ganha uma certa magnitude em face de sua
abrangência social, a partir do pacto entre o Governo e a Sociedade, com vistas
às melhores condições de vida da população
A maior inovação, no nosso entender, está no art. 6°, VIII , deste CPDC ,
quando estatui que são direitos básicos do consumidor "a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hiposuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".
Como se sabe, era principio consagrado no direito pertencer o ônus da prova a
quem alegasse, inclusive respaldado no Código de Processo Civil que reza
claramente caber o ônus probatório ao autor. Assim, tal regra ganantia que,
sendo negado pelo autor e não provados os fatos, fosse a ação julgada
improcedente. Hoje, se um paciente alega um erro médico, a responsabilidade da
prova para defender-se pode ser do facultativo., se for considerado difícil o
usuário pre-constituir prova sobre seus direitos, até porque ele, no momento
da relação, está em sua boa fé, além dos imagináveis obstáculos para
obter material probatório.
A possibilidade da inversão do ônus da prova, diante de fatos verossímeis ou
quando o consumidor for hipossuficiente, facilita a defesa dos seus direitos,
cabendo ao prestador-réu provar que a alegação não é verdadeira. 0 sentido
dessa inversão é equilibrar as parte na demanda judicial, sempre que o
consumidor for economicamente insuficiente ou quando a alegação for verdadeira
ou cuja presunção permitir ao juiz formar uma convicção.
1. A responsabilidade civil do médico
A responsabilidade civil do médico (C.C., artigo 1.545), na qualidade de
profissional liberal, consoante o que dispõe o art. 14, parágrafo 4°, do
CPDC, será apurada mediante verificação da culpa. Isto é, será avaliada de
acordo com o maior ou menor grau de previsibilidade de dano. Ainda: o médico,
nas relações de consumo com seus clientes, não está obrigado a um resultado,
pois entre eles existe um contrato de meios e não de fins. Seu compromisso é
utilizar todos os meios e esgotar as diligências ordinariamente exercidas. Em
suma: usar de prudência e diligenciar normalmente a prestação do serviço.
Haverá inadimplência se a atividade for exercida de forma irregular, atípica
ou imprudente, e se na prestação do serviço venha ocorrer um acidente de
consumo, o médico terá sua responsabilidade civil apurada dentro dos limites
da má prática. Discute-se tal conceito, no que se refere aos contratos de
meios ou de resultados, na anestesiologia, na cirurgia plástica, na radiologia
e na patologia clínica.
Quando se tratar de assistência médica prestada pelo hospital , como
fornecedor de serviços, a apuração da responsabilidade independe da existência
de culpa (princípio da responsabilidade sem culpa). Basta o nexo causal e o
dano sofrido. 0 fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
da culpa, pela reparação do dano causado aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre a fruição e riscos (artigo 14, caput, do CPDC). A não
ser que exista culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros não prepostos,
representantes ou empregados do fornecedor ou prestador de serviços. Nesse
particular, só há culpa in eligendo ou in vigilando. O terceiro de que trata a
presente lei é aquele sem qualquer relação jurídica com o fornecedor. No que
diz respeito aos médicos que tenham vínculo empregaticio com pessoas jurídicas
de direito público ou privado, a exemplo das clínicas e hospitais, a reparação
civil por dano culposo será argüida dos respectivos estabelecimentos de saúde
(C.C, artigo 1.521 , III ) , combinado com os artigos. 3° e 14 do CPCD. Ainda
assim, terão as empresas médicas direito de regresso, conforme estabelecem as
Súmulas 187 e 188 do STF. Sobre o assunto, reporta-se Antonio Herman de
Vasconcelos Benjamin: "0 Código é claro ao asseverar que só para a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é que se utiliza o sistema
alicerçado em culpa. Logo, se o médico trabalha em hospital, responderá
apenas por culpa, enquanto a responsabilidade do hospital será apreciada
objetivamente" (in Comentários ao Código do Consumidor. São Paulo:
Saraiva, 1991, pag.. 80).
Destarte, fica bem claro que só para a responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais é que se utiliza o sistema fundado na culpa, enquanto a
responsabilidade civil das empresas seria avaliada pela teoria objetiva do
risco, tendo no montante do dano o seu elemento de arbitragem.
Ao contrário do Código de Processo Civil, a ação pode ser proposta no domicílio
do autor (artigo 101, I, do CPCD). A responsabilidade pelo serviço defeituoso
está submetida ao prazo de prescrição de cinco anos contados da data do
conhecimento do dano e de sua autoria (artigo 27 do CPDC). Passado esse prazo,
perde-se o direito de acionamento judicial.
Outra coisa: o dano sofrido pelo consumidor pode também levar o profissional médico
a responder uma reparação por dano moral. 0 art. 6°, VI, do Código do
Consumidor diz que é direito básico do consumidor "a efetiva prevenção
e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos".
2. O ato médico como prática abusiva
Considera-se prática abusiva na relação de consumo aquela que extrapola a
normalidade no exercício da prestação de serviço entre o fornecedor e o
consumidor. É princípio constitucional que "as normas sejam formuladas de
forma clara e precisa, permitindo que seus destinatárias possam prever e
avaliar as conseqüências jurídicas de seus atos", e que "ninguém
será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude da lei".
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, VI, veda ao
prestador de serviço "executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento
e autorização expressa do consumidor, ressalvados os decorrentes de práticas
anteriores entre as partes", e o artigo 40 afirma que "o fornecedor de
serviços será obrigado entregar ao consumidor consumidor orçamento prévio
discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem
empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término
dos serviços".
É evidente que o início e o término da prestação de serviços não podem
ser cogitados numa atividade tão imprevisível como a medicina. Todavia, no que
se refere aos outros aspectos, alguns profissionais começam a manifestar
preocupação por determinadas características eminentemente mercantis e que não
podem existir na relação entre o médico e o paciente. No tocante à prévia
elaboração de orçamento, não há o que estranhar, pois o próprio Código de
Ética Médica, em seu artigo 90, diz textualmente que é vedado ao médico
"deixar de ajustar previamente com o paciente o custo provável dos
procedimentos propostos, quando solicitados". Caso venha o profissional
executar serviços sem a elaboração orçamentária e autorização expressa ou
tácita do usuário, em casos de não urgência ou emergência, tal
descumprimento, infringe o disposto nos arts. 56, I e 57 do Código do
Consumidor, cuja pena é de multa, nunca inferior a trezentos e não superior a
três milhões de vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice
equivalente que venha substituir, variando de acordo com a maior ou menor
gravidade da infração, com a vantagem auferida pelo prestador de serviços e
com a sua condição econômica. Tudo isso mediante procedimento administrativo
nos termos da lei, revertendo para o Fundo que trata a Lei nº 7.347, 24 julho
de 1985.
Além de multa, estão previstas no artigo 56 e 59 do Código do Consumidor:
cassação da licença do estabelecimento ou das atividades de pessoas físicas
ou jurídicas que necessitem de licença através de alvará de localização ou
licença da Secretaria de Saúde; intervenção administrativa com nomeação de
interventores ou através de ordem da administração pública; suspensão
temporária da atividade de fornecedor ou prestador de serviços; imposição de
contra-propaganda; suspensão de permissão de concessionário do serviço público;
interdição total ou parcial de estabelecimento ou de atividade, quando houver
maior gravidade e reincidência do prestador de serviços. A sanções
relacionadas serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua
atribuição, assegurada ampla defesa.
Pode também o prestador de serviços ser alcançado por responsabilidade penal
em infrações previstas e tipificadas no CPDC. A Lei que criou este Código
arrola pelo menos oito formas de delitos de conduta, até então sem referência
nos diplomas jurídicos brasileiros, e que eles podem relacionar o exercício da
medicina: Estão descritos como crime, nos arts. 63 e 74, entre outros: a)
empregar produtos ou componentes de reposição usados, sem autorização do usuário;
b) fazer publicidade enganosa e abusiva, afirmação falsa, ou omitir informações
relevantes sobre a natureza, gravidade e segurança dos serviços prestados; c)
fazer ou promover publicidade capaz de induzir o usuário a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança; d) deixar de organizar
dados fáticos, tecnico-cientificos que dão base à publicidade para melhorar
informação dos interessados; e) usar, na cobrança de dívidas, de ameaça,
coação, constrangimento físico ou moral ou de qualquer outro procedimento que
exponha o consumidor ao ridículo ou ao vexame; f) impedir ou dificultar do usuário
o acesso às informações que sobre ele existam nas fichas e registros; g)
deixar de corrigir tais informações por serem inexatas; h) executar serviço
de alta periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. As
penas por tais infrações são aplicadas sem prejuízo das correspondentes às
lesões corporais e à morte, sem o impedimento das ações civis e
administrativas e das conseqüências delas decorrentess.
Levando-se em conta o que dispõe o artigo 106, IX, que faculta a criação e
fomentação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos
públicos estaduais e municipais, obviamente maiores serão as reclamações e
as demandas de pleitos judiciais e extrajudiciais quanto a possíveis maus
resultados atribuídos a erros médicos.
3. Os planos de saúde e as cláusulas abusivas
Com certeza, a grande batalha a ser travada pelos consumidores no campo da
prestação de serviços médicos será no sentido de controlar de vez os planos
de saúde, cujas cláusulas contidas nos contratos, em letras microscópicas, são
inaceitáveis, não só no que diz respeito às carências, mas, principalmente
as de não obrigação de tratamento de determinadas doenças, como se o
paciente pudesse escolher quando e de que viesse adoecer. Até porque o artigo
51 do CPDC, assim se expressa: "São nulos de pleno direito, entre outros,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
"I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor
por vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços ou impliquem em renúncia
ou disposição de direitos; ( . . .)". A expressão "nulos de pleno
direito" deixa bem claro que a cláusula de não atendimento a certas
enfermidades jamais teve eficácia e sua nulidade retroage ao início do
contrato, pois o que contrário à lei não tem eficácia.
O Conselho Federal de Medicina, preocupado com tal problema, editou a Resolução
CFM n" 1.401, de 11 de novembro de 1993, onde as empresas de seguro de saúde,
empresas de medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico, ou outras que
atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares,
estão obrigados a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas
no Código Internacional. de Doenças da Organização Mundial da Saúde, sem
qualquer tipo de restrição quantitativa ou de qualquer natureza.
Enfatiza ainda aquela Resolução que deve ser dada ampla e total liberdade de
escolha dos meios de diagnóstico e terapêutico pelo médico, justa e digna
remuneração profissional e total e absoluta liberdade de escolha do médico
pelo paciente, assim como a sua liberdade de escolher o hospital, o laboratório
e os demais serviços complementares pelo médico e pelo paciente.
0 Decreto proposto pelo Ministério da Saúde segue o mesmo raciocínio da
Resolução baixada pelo Conselho Federal de Medicina, quando num dos seus
dispositivos diz textualmente: "São vedadas cláusulas de doenças da
Organização Mundial da Saúde ou de outra que, embora ainda não constante
desse mesmo Código, estejam cientificamente descritas e reconhecidas como
tal".
Por fim, é preciso que se entende ser a saúde um bem público, inalienável e
indivisível. Não pode ser fragmentada, dividida, tratada ocasionalmente ou com
restrições, como quem trata de atividades meramente mercantis. É lamentável,
sob todos os aspectos, que se configurem numa relação entre paciente e
prestador de serviços, doenças ou outras perturbações pouco lucrativas ou de
atenção demorada e, por isso, fiquem fora da responsabilidade dos planos de saúde.
É principio constitucional "promover o bem de todos se preconceitos de
origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. As
entidades particulares, nesse particular, não podem fugir a regra. Tem de
submeter-se a universalidade e a equidade do atendimento médico.
Dentro do contexto analisado, essa é a única forma de ajustamento aos princípios
constitucionais de um Estado Democrático de Direito, onde a saúde seja um
patrimônio público e um bem social, e onde certas práticas empresariais não
transformem pessoas doentes ou agonizantes em objetos de mercância, tão ao
gosto do lucro fácil e injusto.
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3. Gomes, 0. Contratos;~.7ª edição. Rio de janeiro: Forense, 1979.
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